國際經濟法01形考任務0002
❶ 法學綜合一命題范圍是哪裡
法理學(40分):法理學導論。憲法學(40分):中國憲法。國際法學(40分):國際經濟法(國際貿易法含(WTO)、國際投資法、國際技術轉讓、國際金融法、國際稅法);國際公法(國際公法基本理論);國際司法(國際司法理論與制度、法律適用、國際民事訴訟、國際商事仲裁)。行政法學(30分):行政法、行政訴訟法。法學綜合一復習參考書目:《法理學導論》(初試必讀)第二版 舒國瀅主編 北京大學出版社 2012年版;《法理學》(初試選讀) 舒國瀅主編 中國人民大學出版社;《憲法學》(第四版) 焦洪昌主編 北京大學出版社 2012年版;《中華人民共和國憲法》 民主法制出版社 2004年版;《國際法》 周忠海主編 中國政法大學大學出版社國家"十一五"規劃教材 2008年;《國際私法》第三版 趙相林主編 中國政法大學大學出版社 2011年 第三版;《國際經濟法》(第四版) 王傳麗主編 中國政法大學大學出版社;《行政訴訟法學》第三版 馬懷德主編 北京大學出版社 2012年第三版版;《行政法學》(第二版) 張樹義主編 北京大學出版社2012年。法學學科A類院校:A+類:10002中國人民大學 10053中國政法大學A類:10001北京大學 10003清華大學 10276華東政法大學 10486武漢大學 10652西南政法大學A-類:10036對外經濟貿易大學 10183吉林大學 10248上海交通大學 10284南京大學10335浙江大學 10384廈門大學 10520中南財經政法大學
❷ 國際經濟爭端的解決辦法有哪些各自有何特點
友好協商或者仲裁。我們公司剛有個結束的爭端是協商解決的。推薦協商。可能會損失些錢,但是國際貿易很注重聲譽。對於這種解決方式,最好要有理有據,且有業內在行的談判高手助陣。最好有人唱白臉有人唱紅臉。仲裁是個兩敗俱傷的解決方法。舉英國仲裁的例子。律師費高的一塌糊塗,而且時間可以拉長到半年到兩年甚至更長。作為我們這些非本土人士是絲毫不佔優勢的。我們耗不起。而且如果你輸的話不但要承擔自己的律師費還要承擔對方的律師費還是私了吧,仲裁是最無奈的選擇了。
國際經濟爭端是指國際經濟法主體國際經濟法主體是指在國際經濟交往的法律關系中可以享受權利及承擔義務的法律人格者,又稱國際經濟法律關系的參加者或當事人,包括自然人、法人、國家和國際經濟組織
國際經濟爭端因其參加的主體、以及當事人之間權利義務不同而有不同特點。在此,以國際經濟關系的參加者為標准,國際經濟領域內的爭端可以分為以下幾種:不同國家的國民之間的國際經濟爭端。這類爭端一般產生於不同國家國民(包括自然人和法人)之間因貨物買賣、技術轉讓、投資、工程承包等跨國經濟活動過程中。
不同國家的國民是國際經貿活動的直接參加者,國際經濟爭端多發生於此類當事人之間。該類爭端一般為當事人之間在國際經貿合同的解釋或履行中發生,但在某些情況下,也可能是非契約性爭端,如由於侵權行為所產生的糾紛。但無論是契約性爭端,還是非契約性爭端,共同的特點是:爭端各方當事人的法律地位是平等的,他們之間的權利與義務是對等的。
❸ 國際法 民商法 經濟法
1、你首先要明白國際法與民商法、經濟法各自的概念,以及三者之間的相互關系:國際法作為部門法之一,其分類級別高於民商法、經濟法,因為國際法主要是由國際公法、國際私法,以及國際經濟法這三個下一級的部門法所組成。
2、國際公法主要是調整各國之間,各個國際組織之間政治、外交、政府合作方面關系的法律,如聯合國的運作規范、條約法、外空間探索規范、外交關系規范等等。
3、國際私法主要是調整不同國家公民、組織之間的婚姻、家庭、財產、繼承等民事關系的法律規范,如異國夫妻結婚、離婚應當適用那一個國家的法律,發生糾紛應當在何國法院訴訟、仲裁等等。基於這些特點,國際私法又稱作民商事法律沖突法或私國際法。
4、國際經濟法主要是調整不同國家經濟組織之間的異地經濟交往行為的法律規范,一般由表現為國際慣例、相互承認的國際經濟條約、國內涉外經濟法律規范等。如不動產法律適用及法院管轄方面的國際條約,海運規則、提單、信用證、貨物對外貿易等方面的國際慣例及公約、條約。
5、在以上介紹中,大致也概括了民商法與經濟法之間的關系及區別。
6、在當前較大的資產管理公司中,經營業務范圍和領域,基本上都會涉及國內、國際經濟事務;即使是單純的國內事務,許多法律操作規范幾方法,亦是大量借鑒、吸取了英美、大陸法系發達國家的許多先進規范。加上資產管理公司目前大量存在的與國外投行、金融機構、企業之間的合作、投資、並購關系,由此,從事資產管理公司的法律工作,對國際經濟法的學習、精通是必不可少的。
7、基於此,作為資產管理公司的律師,應當系統學習國際經濟法,也就是說,應當去專修這個專業。同時,對於任何從事民商、經濟法律事務的律師而言,民商法(不要刻意區分國際、國內)是必備基本功。至於國際私法、國際公法,與這個職業沒有太直接關系,一般了解即可。
❹ 國際經濟法的淵源包括下述哪些形式
一)國際立法。政府間的國際組織和非政府間的國際組織制訂的國地公約,國際慣例、示範法際體現出來的立法。包括:
1、國際公約(只對締約國有拘束力)
2、普遍適用的國際慣例(國際商事合同中的基本規則)
3、示範法(國際組織制定的供各國立法機構採納的規則,各國在採納時可以做出修訂。《統一商法典》的優劣。最為成功的是聯合國貿易法委員會制定的《國際1958年商事仲裁示範法》,運輸方面:漢堡規則。示範法的目的在於動調和統一各國商事仲裁方面的法律。1996年《電子商務示範法》。還可包括一些重要組織的決議,如聯合國《各國經濟權利義務憲章》
(二)國內立法。
四、國際經濟法的主體
(一)自然人和法人。既取決於國籍所在地或住所地法是否允許,也取決於其經濟交往的國空的法律。取決於設立法人的國家的法律。
組成法人的自然人的國籍以公司主營業地管理中心所在地
(二)跨國公司。多個經濟主體的有機組合體。Subsidiary子公司,是根據東道國法律設立的,有自己的名稱、財產、組織機構,並以自己的名義參加訴訟。
(三)國家
國家不僅僅是國際經濟活動的參加者。還有通過立法對國際商事交易活動進行管理的職能,可以對外鑒訂條約。國家享有國家財產豁免權
主權豁免:不經國家同意,一國法院不得將國家作為被告投訴。
訴訟程序:即使國家同意應訴,不經國家同意,一國法院不得強迫國家元首、政府首腦參加訴訟。
❺ 高分求助幾道國際經濟法論述題!
武漢大學1993年攻讀碩士學位研究生入學考試試題
考試科目:國際經濟法 編號2118
一、簡述關貿總協定的宗旨和主要原則,並談談中國恢復關貿總協定席位的積極意義(20
分)
二、對於國際貨物買賣合同的訂立來說,在要約與承諾方面,英美法與大陸法間有哪些主
要不同?《聯合國國際銷售合同》對這些分岐之處採取何種態度?(20分)
三、結合中國實踐,論述關於外國投資者的待遇標准。(20分)
四、美國證券法對證券交易行為的管理有哪些主要規定?你認為哪些規定可以為我國證券
立法所借鑒?(20分)
五、名詞解釋(每小題4分,共20分)
1、跨國公司
2、限制性商業行為
3、外匯及外匯管理
4、關聯企業
5、提單
武漢大學1993年攻讀碩士學位研究生入學考試試題
考試科目:綜合知識 編號
(一)憲法學部分
一、名詞解釋(每小題3分,共9分)
1、違憲審查制度
2、人民代表大會制度
3、多數選舉制
二、判斷與說明(每小題3分,共9分)
1、公民的權利可以放棄,公民的義務必須履行
2、根據黨指揮槍的原則,中央軍委屬於黨領導國家軍事力量的機關
3、我國各級人大代表都要向人民負責,人民有權直接罷免他們
三、簡述國家權力與公民權力的關系
(五)、法理學部分
一、問答(每小題8分,共16分)
1、法律意識對法制建設的作用表現在哪些方面?:
2、怎樣認識「天賦人權」的虛偽性與欺騙性?
二 不定項選擇題(每題1分,共9分)
略
(六)民法學部分
一、填空(每題1分,共5分)
略
二、判斷(每題1分,共5分)
1、代理人在代理許可權內獨立為意思表示。
2、抵押權的設定,是以債權的成立為前提。
3、未經注冊的商標, 不能公開使用,並不受法律保護。
4、喪偶的兒媳或女婿對公婆或岳父盡了贍養義務的視為第二順序繼承人。
5、環境污染造成損害的,一般應當承擔過錯責任。
三、簡述(每題5分,共15分)
1、社團法人與財團法人的區別
2、土地使用權轉讓與土地使用權出租的區別
3、遺贈撫養協議與遺贈的區別
(十二)民事訴訟法學部分
一、解釋下列名詞(每題3分,共9分)
1、督促程序
2、公示催告程序
3、司法協助
二、簡答下列各題(每題8分,共16分)
1、現行民訴法第49條第一款規定:「公民、法人和其它組織可以作為民事訴訟的當事人。
」問:「其它組織」是指哪些組織,具有哪些基本特徵?
2、與原《民事訴訟法(試行)》相比,現行民訴法在清償順序的規定上有何變化?這種變
化的法律意義是什麼?
武漢大學1994年攻讀碩士學位研究生入學考試試題
考試科目:國際經濟法 編號
一、名詞解釋(每小題5分,共30分)
1.Free Carrier.....(named place)
2.Anti-Dumping law
3.Negative Pledge clause
4.International Double Taxation
5.Calvo Clause
6.Dicensing agreement(這里看不清,不知打錯了沒有)
二、簡述(每題10分,共20分)
1、中外合作經營企業的法律性質與特徵。
2、國際票據的各類及票據行為的特徵。
三、論述跨國公司的法律地位。(35分)
四、案例分析(25分)
甲國公司與乙國公司訂立一項大豆買賣合同,由甲國公司以FOB甲國港口條件向乙國公司運
交1000袋一等大豆。當乙國公司收貨發現其中300袋大豆是三等品,另有300袋在海運途中
被海水毀壞。因乙國公司急需這批大豆,接受了貨物,並立即將貨物的不良狀況通知了甲
國公司。假定合同規定適用《聯合國國際銷售合同公約》,請根據該公約的規定,分析乙
國公司是否有權宣布合同無效?是否有權要求甲國公司對有缺陷的300袋大豆及在海運途中
受損害的300袋大豆進行損害賠償?損害應如何計算?
武漢大學1994年攻讀碩士學位研究生入學考試試題
考試科目:綜合知識 編號
憲法學部分
一、名詞解釋(每小題3分,共9分)
1、違憲審查制度
2、愛國統一戰線
3、言論免遭權
二、填空(每空1分,共10分)
略
三、簡述我國八屆全國人大一次會議通過的憲法修正案的基本內容。(6分)
法理學部分
一、判斷(每題1分,共5分)
1、法律與道德都有強制性
2、法律與政策都具有國家意志性
3、勞動教養是一種法律制裁
4、凡是法律文件都有規范性
5、把法律歸結為自然理性是古典自然法學派的基本觀點
二、問答(共20分)
1、法在規范微觀經濟行為中有哪些作用?(7分)
2、資產階級人權理論經歷了哪幾個發展階段?(7分)
3、法律意識包括哪些內容?(6分)
民法學部分
一、填空(每題1分,共5分)
略
二、判斷並改錯(每小題2分,共8分)
略
三、簡答(每小題3分,共12分)
1、能夠引起民事法律關系發生、變更或消滅的事件有哪些?
2、未成年人的監護人如何確定?
3、信託合同有哪些法律特徵?
4、「公平責任」與「無過錯責任」有何區別?
民事訴訟法部分
一、簡述我國民事訴訟法的體系(5分)
二、什麼是民事訴訟法律關系?它有何特點?(5分)
三、簡述民事訴訟公開審判制度的內容和意義(5分)
四、什麼是起訴、上訴和申請再審?(5分)
五、簡述民事司法豁免權原則。(5分)
武漢大學1996年攻讀碩士學位研究生入學考試試題
考試科目:國際經濟法 編號
一、名詞解釋(每小題5分,共25分)
1、Concession Agreement
2.stand-by LIC
3.Method of Tax Credit
4.Foreign Bonds
5.Cross License
二、說明《1990年國際貿易術語解釋通則》在分類上的特點。(20分)
三、論述國際投資的法律保護的形態及其內容。(25分)
四、評述《巴塞爾協議》,兼論我國有關銀行立法與巴塞爾體制的協調。(30分)
武漢大學1996年攻讀碩士學位研究生入學考試試題
考試科目:綜合知識 編號
憲法學部分
一、概念分析(第一題10分,第2、3、4,題各5分,共25分)
1、國家制度
2、經濟制度
3、公民的基本權利與義務
4、國家機構及其組織活動原則
民法學部分
一、名詞解釋(每小題2分,共10分)
1、財產法律關系
2、地上權
3、 孳息
4、除斥期間
5、社團法人
二、簡答題(每題5分,共15分)
1、什麼是物權?為什麼說物權是一種「對世權」?
2、什麼是共有?共有與公有有何區別?
3、什麼是訴訟時效?簡要說明訴訟時效的法律特徵。
法理學部分
一、法的基本要素包括哪些?(7分)
二、法治有哪些優越性?(7分)
三、試述國家與法的關系(11分)
民事訴訟法部分
一、辨析下列名詞(13分)
1、同等原則.對待原則(4分)
2、公開審理.開放審查(4分)
3、申訴.申請再審(5分)
二、簡答題(共12分)
1、根據我國現行民事訴訟法的規定,哪些案件應依特別程序進行審理?(5分)
2、我國現行民事訴訟法為何取消了國家銀行和信用合作社貸款的優先受償權?(7分)
97年試題
武漢大學1997碩士入學法理學試題
一、解釋下列概念(每小題3分,共30分)
1.法制規則
2.民法法系
3.法的制定
4.特別法
5,法律溯及力
6,權利能力
7.法律事實
8.法律制裁
9.法定解釋
10.法律監督
二、簡答(共30分)
1.為什麼說「國家是法存在與發展的政治基礎」? (8分)。
2.如何理解我國原則性與靈活性相結合的立法原則? (10分)
3.什麼是法的適用?它有哪些特點? (12分)
三、論述(共40分) 『
1.論法的國家意志性。 (15分)
2.論法治在中國的歷史與發展。 (25分)
武漢大學1997碩士入學憲法學試題
一、 概念辨析(每小題10分,共40分)
1. 特別行政區與民族區域自治
2. 我國公民權利和義務的特點與行使准則
3. 國家制度與國家機構
4. 三權分立與議行合一
二、 論述題(每小題20分,共60分)
1. 論我國憲法修正案及其意義。
2. 論憲法產生的歷史必然性及其特點。
3. 論憲法的法律形式。
武漢大學1997碩士入學刑法學試題
一、 名詞解釋(每小題3分,共15分)
1. 刑法的時間效力
2. 犯罪的故意
3. 慣犯
4. 偽證罪
5. 玩忽職守罪
二、 問答(每小題7分,共35分)
1. 犯罪不作為成立的客觀條件是什麼?
2. 疏忽大意的過失與意外事件的同異何在?
3. 犯罪中止的成立必須具備哪些條件?
4. 想像競合犯與法條競的區別有哪些?
5. 侵佔啡與貪污啡的區別是什麼?
三、 論述(第1不題13分,第2小題12分,共25分)
1. 被告人李某,男,17歲,無業。
李某曾因打架斗毆被拘留過兩次。某日,李去看晚場電影,怕被動,借了一把三棱刀帶在身上。電影散場後,死者鄒某(19歲,與被告人素不相識)正在攔劫一女青年調逗,被告人上前勸阻,女青年趁機脫險。鄒認為李阻撓的自已的「好事」而惱怒,一把將李揪住,持刀向李連刺兩刀均被躲過。在鄒向李刺第三刀的時候,李向鄒還刺一刀,刺中鄒的腹部,鄒的同夥張某某、崔某某、王某某一擁而上毆打李,李又刺張某某腿上一刀後逃跑,崔某某緊緊追來,李又刺崔某某一刀後繼續逃跑,最後被王某某等人追上,王某某等人將李按倒在地是扎了四刀,李也刺了王某某兩刀。鄒某某、張某某失血過多,搶救無效死亡。崔某某受重傷,王某某受輕傷,被告人受輕傷經治痊癒。
問:對被告人李某的行為如何定性?其理由是什麼?
2. 被告人陳大,男,20歲,農民。
1993年5月29日下午5時許,被告人和同村農民陳二、馮某、楊某聯合脫大麥粒,當為陳二家脫第二遍麥粒時,被告人拿起鐵叉叉麥草,一鐵叉戳在躲藏在麥草堆里捉迷藏的12歲女孩李某右太陽穴上,被告人發覺女孩倒地一聲不響以後,立即放下手中鐵叉後退幾步。此時,被告人為了逃避責任,非但沒有及時從李某身上取鐵叉,送醫院搶救,反而佯裝不知。直到陳二去拿鐵叉時才發現,後送鄉衛生院搶救。李某因傷勢過重,貽誤了搶救時機,於當晚8時死亡。
問:被告人陳大的行為屬於什麼性質的行為?為什麼?
武漢大學1997碩士入學商法學試題
一、 簡答(每小題10分,共50分)
1. 民事主體的本質條件。
2. 法律行為的要件。
3. 動產的善意取得。
4. 遺囑的概念與特徵。
5. 侵權責任的抗辨事由。
二、 論述(共50分)
1. 物權與債權的比較。(20分)
2. 試論我國民法的法典化。(30分)
武漢大學1997碩士入學經濟法學試題
一、 概念比較(每小題5分,共25分)
1. 經濟義務、經濟法責任
2. 本票、匯票
3. 偷稅、避稅
4. 國家定價、國家指導價
5. 職務發明、非職務發明
二、簡答(第1至3題每小題10分,第4小題12分,共42分)
1. 何謂經濟職權,經濟職權有哪些特徵?
2. 舉例說明法的要素。
3. 略述我國商業銀行設立的法定條件。
4. 簡析公司與合夥區別。
三、論述(共33分)
1. 試述外商資企業立法的現狀與走向。(17分)
2. 談談在我國社會主義市場經濟下如何加強弛名商標的法律保護。(16分)
武漢大學1997碩士入學刑事訴訟法學試題
一、 名詞解釋題(每題4分,共20分)
1. 迴避
2. 拘傳
3. 裁定
4. 抗訴
5. 執行
二、簡答題(每題10分,共40分)
1. 試述公訴案代理的概念的訴訟代理人在訴訟中的權利。
2. 試述證據的概念和種類。
3. 試述自訴案件的概念和范圍。
4. 什麼是法院審理?它包括哪些階段?
三、論述題(每題20分,共40分)
1. 論犯罪嫌疑人。
2. 論取免予起訴對於改革和完善我國刑事訴訟制度的意義。
武漢大學1997碩士入學國際經濟法試題
一、名詞解釋(每小題5分,25分)
1. EXW 2. Order B/L 3. pari passu covenant 4. GSP 5 .H股
二、簡答(每小題15分,共45分)
1. 如何理解國家經濟主權原則?
2. 《聯合國國際貨物銷售合同公約》對買賣雙方風險的分擔採用了哪些原則?
3. 外國債券與歐洲債券的區別何在?
三、論述(30分)
結合國際通行實踐,論述國民待遇在投資領域的適用范圍問題,兼論我國對外商投資企業逐步實行國民待遇的意義。
武漢大學1997碩士入學綜合考試試題
說明:本題共14個部分,每個部分25分,考生必須根據自己報考的專業,按招生專業目錄中各專業規定的四個部分答題,未按規定的四個部分所答的題無效。
憲法學部分
一、 名詞解釋(每小題3分,共9分)
1.事後審查 2。人民民主專政 3。村民委員會
二、填空題(每小題1分,共4分)
1.無產階級憲法學者根據列寧主義原理把憲法分為( )。
2.決定一個國家採取何種國家結構形式的原因主要有二、即( )。
3.義務是指( )。
4.我國中央軍事委員會的領導體制是( )。
三、判斷說明(每小題3分,共6分)
1. 我國的民族自治機關是指民族自治地方的人民代表大會、人民政府、人民法院和人民檢察院。
2. 在我國,選民或者代表三人以上聯名即可推薦代表候選人。
四、 簡答題(6分)
1982年憲法為什麼要恢復設置國家主席?
中國法制史部分
一、 名詞解釋(每小題3分,共15分)
1. 律、令、格、式、敕(隋唐)
2. 《春秋決事比》
3. 商法(清末商法的名稱及公布或草成時間)
4. 不睦
5. 五刑(夏、商、周)(按順序寫)
二、簡述題(共10分)
1. 簡述明代的會審制度。(4分)
2. 簡述唐代的定罪量刑原則。(6分)
中國法律思想史部分
一、 簡述下列各題(每小題5分,共25分)
1. 簡述「禮禁未然,刑禁已然」說。
2. 簡述沈家本的法律主張。
3. 簡述韓非法、術、勢的思想。
4. 簡述「大德小刑」論。
5. 簡述「中體西用」法律觀。
國際法部分
一、 解釋下列術語(每小題5分,共15分)
1.二元論 2。戰爭罪 3。引渡與庇護
二、簡答題(10分)
簡述《公民與政治權利國際公約》的主要內容。
法理學部分
一、 區別下列概念(每小題4分,共8分)
1. 普通法學、普通法、根本法
2. 法律效力、法的溯及力、法律實效
二、簡答題(共17分)
1.簡述我國「公民在法律面前一律平等原則」的基本含義及其與西方「法律面前前人人平等」原則的區別。(10分)
3. 簡述我國審判機關的法律監督內容。(7分)
民法學部分
一、 辯析題(第小題5分,共20分)
1. 民事權利能力與民事權利
2. 用益物權與擔保物權
3. 定金與預付款
4. 人格權與身份權
二、案例分析(5分)
甲(其妻已亡)有二子A、B,A、B均已結婚,且A有一女,B有一兒一女。1991年3月1日,甲立一公證遺囑,該遺囑規定其遺產歸B繼承。1992年5月4日,B因車禍而亡,1992年5月5日甲因過度悲傷突發腦溢血而死。試問如何處理本案的遺產繼承問題?
刑法學部分
一、名詞解釋(第小題3分,共15分)
1.犯罪構成 2。正當防衛 3。牽連犯
4.交通肇事罪 5。綁架勒索罪
二、問答題(每小題5分,共10分)
1. 間接故意與過於自信的過失有什麼區別?
2. 強奸婦女罪的構成特點是什麼?
行政法學部分
一、名詞解釋(每小題3分,共12分)
1.行政處罰 2。代執行 3。授權行政主體 4。行政法規
二、簡答題(6分)
對被撤銷行政行為已發生的法律效果如何處理?
三、選擇填空題(在下列各題的四個備選答案中有1至3個正確答案。請將正確答案的序號填寫在題後的括弧內。每小題1分,共7分)
1. 對某省人民政府所作行政處罰決定不服而引起復議案件,由( )。
A.該省人民政府管轄 B.國務院管轄
C.國務院法制局管轄 D.國務院有關主管部門管轄
2.抽象行政行為違法的,可由( )。
A.上級行政主體撤銷 B.國家權力機關撤銷
C.行政復議機關依職權撤銷 D.人民法院撤銷
3.在行政法律關系中( )。
A.雙方主體都可拋棄自己的權利
B.雙方主體都可轉讓自己的權利
C.行政主體不得拋棄、轉讓自己的權利
D.相對人不得任意轉讓自己的權力,但可拋棄某些權利
4.復議機關在復議中發現申請人有兩個違法行炎,而被申請人只認定了其中一個,應作出下列何項復議決定( )。
A.撤銷已作的行政處罰決定
B.撤銷已作的行政處罰決定,並責令被申請人重新作出行政處罰決定
C.維持已作的行政處罰決定,並責令被申請人補正
D.維持已作的行政處罰決定,並直接作出對漏罰行為的處罰決定
5. 某公安交通管理局所作的禁止未裝載貨物卡車駛經長江大橋的規定,屬於( )。
A.抽象行政行為 B.具體行政行為
C.依職權行政行為 D.需告知的行政行為
6.合法的行政行為( )。
A.對行政主體和相對人都具有法律效力
B.對相對人具有法律效力,對行政主體不具有法律效力
C.對相對人具有全部法律效力,對行政主體具有法律效力
D.對相對人具有絕對的法律效力,對行政主體只具有相對法律效力
7.行政賠償糾紛可通過( )。
A.民事訴訟程序解決
B.行政訴訟程序解決
C.法院中國家賠償委員會的決定程序解決
D.協議程序解決
行政訴訟法部分
一、 填空題(每小題11分,共5分)
1.制定行政訴訟法的目的,是為了保證人民法院正確、及時審理行政案件,( ),維護和監督行政機關依法行使行政職權。
2.行政機關被撤銷的( )是被告。
2. 世界各國訴訟制度對受案范圍的確定方式有( )。
4.居住在A區的公民因吸毒被B區公安局送C縣強制戒毒,該公民不服,可向( )人民法院起訴。
5.人民法院裁定不準許原告撤訴,原告仍拒不到庭,人民法院可以( )。
二、判斷正誤題(每小題1分,共5分)
1. 簡單行政案件,可由審判員獨任審判。( )
2. 人民法院不受理公民、法人或其他組織對法律、法規規定由行政機關最終裁決的具體行政行為提起的訴訟。( )
3. 外國人在我國進行行政訴訟,可以委託我國律師代理、也可以委託其他公民代理訴訟。( )
4. 行政訴訟中聽訴訟時效是指當事人能夠向人民法院請求保護權利的有效期限。( )
5. 人民法院行政招待的對象可以包括被執行人的人身,如對行政拘留的執行。( )
三、簡答題(每小題5分,共15分)
1. 簡述行政訴訟證據制度對被告的特殊規定。
2. 人民法院對行政案件審理後如何作出判決。
3. 人民法院審理行政案件,遇有規章與法律、法規不一致或規章之間不一致的情況,應如何處理?
民事訴訟法學部分
一、 辨析下列名詞(每小題5分,共25分)
1.期間 期日 2。和解 調解
3.裁決 裁定 4。履行 執行
5.抗訴 申訴
經濟法學部分
一、 名詞解釋(每小題3分,共12分)
1.經濟職權 2。票據權利 3。弛名商標 4。套匯
二、簡答題(共13分)
1. 簡要說明有限責任公司的主要法律特徵。(4分)
2. 1994年我國稅法改革的基本內容有哪些?(5分)
3. 授予專利權的條件有哪些?(4分)
婚姻家庭法部分
一、名詞解釋(每小題2分,共10分)
1.准血親 2。親等 3。親權 4。分別財產制 5。准正
二、判斷題(下列說法正確的請在題後的( )內打「√」,錯誤的請在( )內打「×」,每題2分,共10分)。
1.離婚後,如一方生活困難,另一方應給予適當的經濟幫助。具體辦法,由雙方協議,協議不成時,由人民法院判決。( )
2.夫妻因感情不和分居已滿二年,確無和好可能的;或經人民法院判決不準離婚後又分居滿一年的,應當認定為夫妻感情確已破裂。( )
3.一方婚前以個人財產出資經營,但經營收用於婚後家庭的日常生活,所欠債務也應認定為夫妻的共同債務。( )
4.生母與繼父離婚時,對曾受過其撫養教育的繼子女,繼父有拒付撫養費的權利。( )
5.依照我是《收養法》的規定,收養應由收養人與送養人訂立書面協議,並辦理收養公證,否則,收養無效。( )
三、案例分析(5分)
王甲(男)1992年1月與張乙(女)結婚,1993年1月王甲赴美留學,為資助王甲出國,張乙向朋友借款5萬元。1994年2月,張乙的姐姐病重,不久去世。為操辦後事,張乙又欠債2萬元,為完成姐姐的囑托,張乙將姐姐的兒子收為養子,取名王丙。1995年1月,王甲回國,知道上述情況,向法院起訴離婚,張乙在去法院應訴途中被車撞傷(肇事者賠款1.5元元),後經法院調解,雙方均同意離婚,但在財產分割和債務承擔問題上各持已見。經法院查明,王甲婚前創作的五幅油畫作品,在出國前夕,將其中的3幅賣給了一家賓館,得款6萬元,家中還有剩餘2幅未賣出。請根據案情回答下列問題:
1. 張乙欠下的兩筆債務是否屬於夫妻共同債務?為什麼?
2. 張乙因交通事故所得的賠款和王甲的油畫作品及收益是否應納入夫妻共同財產的范圍?為什麼?
3. 張乙的收養行為是否有效?為什麼?
國際私法部分
一、判斷(下列例題,你認為正確的打「√」,錯誤的打「×」,每小題1分,共7分)
1.在處理涉外民事爭議時,識別之所以必要,是因為它主要起著限制外國法適用的作用。( )
2.我國《民法通則》規定:「中華人民共和國公民定居國外的,他的民事行為能力適用定居國法律。」( )
3.國際私法與國際私法學是兩個不同的概念。( )
4.准國際私法包括區際私法、人際私法和時際私法三種。( )
5.沖突規范之所以是間接規范,是因為必須把它和它所指定的國家的有關法律規定結合起來,才能確定當事人之間的權利義務關系。( )
6.對於遺產的法定繼承,凡主張適用遺產所在地法的,稱為「同一制」。( )
7.根據「條約必須信守」原則,任何國家都不能藉助公共秩序保留來排除國際條約的適用。( )
二、名詞解釋(每小題2分,共8分)
1.外國法院說 2 法律規避 3 光船租船合同 4 仲裁協議
三、簡答(每小題5分,共10分)
1. 簡述法人國籍的確定標准。
2. 簡述仲裁協議的基本內容。
刑事訴訟法學部分
試述下列名詞概念(每小題5分,共25分)
1.刑事訴訟 2 訴訟參與人 3 裁定 4 法庭審理 5 抗訴
武漢大學1997年攻讀碩士學位研究生入學考試試題
考試科目:國際法 編號
(有人說是97年的,放在這吧,大家自已辨別,有知是怎麼回事的告說我一下,謝。)
一、簡答(每小題8分,共40分)
1、何謂國際法的淵源?它有哪些表現形式?
2、簡述外層空間的法律制度
3、中國國籍法有哪些基本原則?
4、舉例說明聯合國專門機構的基本特徵
5、職業領事與名譽領事有何區別?
二、論述(每小題20分,共60分)
1、評現代條約法的保留制度
2、論聯合國組織在解決國際爭端中的作用
3、試述領海與專屬經濟區的法律地位的區別。
98年試題
1998年
一、解釋題(每小題5分,共25分)
1. 經濟法、經濟法的宗旨
2. 公司核准成立主義和登記准則主義
3. 國家信用與國債
4. 征稅依據的幾種學說
5. 知識產權的地域性
二、簡答題(每小題10分,共40分)
1. 簡述管理——協作經濟法論的主要觀點。
2. 簡述企業法律形態及其類別。
3. 簡述我國發展房地產業的條件及我國《城市房地產管理》中有關城市規劃的規定。
4. 簡述反壟斷法的原則。
三、論述題(共35分)
1. 試述中央銀行法的主要內容。(15分)
2. 試述宏觀調控法的和市場規製法分別地或相聯系地對象的調整。(20分)
武漢大學法學院1999年試題
(是99年還是01年不是很確定,多數是99年的.)
考試科目:法理學 編號:17B
一、名詞解釋(每小題4分,共16分)
1.人權
2.法的價值
3.法的淵源
4.法律推理
二、簡答題(每題17分,共51分)
1.法的要素有哪些?
2.法治有哪些優越性?
3.科學技術的發展對法有哪些影響?
三、論述題(33分)
試述依法治國的基本原則。
考試科目:國際法 編號:17Q
一、名詞解釋(每小題5分,共20分)
1.國家繼承 2.聯合國憲章 3.世界貿易組織法 4.人權的國際保護
二、簡答題(每小題10分,共40分)
1.國家的基本權利和義務。
2.外交人員的特權和豁免。
3.國際法的淵源。
4.條約與第三國。
三、論述題(每小題20分,共40分)
1.結合中國的實際論述國際法與國內法的關系。
2.評述《中華人民共和國專屬經濟區和大陸架法》。
考試科目:國際關系史 編號:17R
一、名詞和術語解釋(每小題5分,共40分)
三十年戰爭(17世紀)
克里米亞戰爭(19世紀)
三國干涉還遼(19世紀)
維也納和會(1815年)
羅迦諾公約(1925年)
開羅會議(1943年)
不結盟運動
赫爾辛基宣言(1975年)
二、簡答題(每小題15分,共30分)
1.何謂「凡爾賽——華盛頓體系」?
2.何謂「雅爾塔體系」?
三、論述題(30分)
論述聯合國對現代國際關系的影響。
考試科目:國際環境資源法 編號:17O
一、翻譯並解釋:(任選五題,每題4分,共20分.多選的,只按答題順序計前五題的得分,餘下的不再計分。)
1、 Sustainable development
2, The United Nations Environment Programme,UNEP
3、 Polluter pay's principle
4、 Precautionary principle
5、 Common
❻ 國際經濟法的調整對象
國際經濟法的調整對象,國際經濟關系。
同時,經濟法的調整對象,是在國家協調本國經濟運行過程發生的經濟關系;國際經濟法的調整對象,是在兩個以上國家共同協調其經濟運行過程中發生的經濟關系2、主體上的異同。「兩法」主體范圍都包括公民、法人和非法人經濟組織
❼ 談談你對國際經濟法的認識。(求高人解答,字數在一千字左右,謝謝了)
國際經濟法的性質及其發展
——論WTO對國際經濟法的發展及其限度
一、國際經濟法理解的分歧
國際經濟法是個新興的法律體系,這個詞的首先使用是在二戰之後。自國際經濟法作為一個集合名詞出現以來,對於它的性質及由此而包括的范圍充滿著分歧。主要的觀點有兩種,一是認為它們是原有法律體系之內的一種新發展,是國際法在經濟領域的發展。也就是經濟的國際法。法律依據其調整的對象可以分為國際法和國內法,國際經濟法是調整國家之間或者是國家與國際組織關系的法律;而國內法是一國立法機關制定的法律,這種觀點在國內外都有。二戰之後,由於對二次世界大戰的反省,國際社會在政治上加強合作,從而有聯合國和《聯合國憲章》,及在此體系之下大批的國際條約。在經濟上加強交往,從而有IMF(國際貨幣基金組織)、IBRD(世界銀行)和GATT(關稅與貿易總協定),從而在貿易、貨幣、發展等領域形成了普遍性的國際法,並有大量的地區性條約和雙邊國際經濟條約,形成了一系列的特殊國際法。正是在這個基礎上,經濟的國際法形成一個體系,需要有相應的理論和視角來進行觀察。
第二種觀點是認為國際經濟法不是原有法律體系所能概括得了的,而是突破了傳統的法律體系,而形成了一個融合國際法和國內法、公法與私法的一個獨立的法學部門。這種理論在國外有美國傑塞普教授的跨國法理論。這種理論指出了國際經濟交往中的一個基本特點,即私人性。在西方國家,由於實行市場經濟,交易的絕大部分是在私人間進行,而在發展中國家和社會主義國家中隨著市場經濟的逐步建立,從事市場交易的國營企業逐步退出市場,代之的是獨立的法人——與國家責任毫不相乾的法律意義上的人。由此可見,在國際活動中,交易的主體是法人,是與國家毫無責任聯系的獨立承擔責任的實體。這就形成了國際經濟中的跨國性。
這種理論毫無疑問也有其合理之處。它指出了國際法在性質和適用范圍上的不足,這也正是第一種理論的不足之處。
二、分析
以上兩種對國際經濟法及其性質的認識都有其合理的地方。第一種理論指出了國際社會是以主權國家為基本構成單位的組合體。無論是國家的行為,還是私人的行為,所遵循的規則都必須通過國家來賦予其效力;國際法與國內法的劃分是構成當今國際社會法律秩序的基本劃分,正是由於國際社會的發展和經濟的國際法的發展,才出現了國際經濟法這一個集合體。這毫無疑問是正確的。也就是說,經濟的國際法是國際經濟法的基本框架,離開了這個框架,國際經濟法便無從存在。
但是,正如我們在上面所指出的,國際經濟中的私人性和跨國性的特徵是非常明顯的,特別是大多數國家都以市場經濟作為其基本的經濟制度或是作為改革的基本方向,國際經濟中的私人性和跨國性的特徵就更為明顯了,這也正是第二種理論所要說明的。
國際經濟的這一特徵是國際法所不能完全包括的,國際法只能通過規范國家的行為或是通過國家的行為或是通過國家來規范私人行為,這種規范由於主權因素的存在,其規范的范圍不可能涉及到國際經濟活動的各個方面,相當一部分仍是由國內法,或是國內法中的涉外法來規范。我們不妨以WTO規則為例子作一說明。
WTO規則建立了一整套對各成員國內經濟立法的有效約束機制,使在國民待遇和最惠國待遇原則之上建立一個有效率的國際經濟市場成為可能。WTO成為國際經濟法律中的基本的法律。但即使如此,WTO仍不能完全有效、全面地規范國際經濟行為。
第一,它的適用范圍仍是有限的。首先是許多經濟問題沒有納入到WTO的體系之中,如競爭法、環境問題、區域經濟集團、政府采購、電子商務、勞工權利,等等,這在WTO的規則中是作為將來貿易談判的議題。其次,即使是已經有國際法規則的領域,也僅僅局限於原則性地規定,具體的規則還有待於進一步的談判,明顯的例子就是投資領域,雖然形成了TRIMS(與貿易有關的投資措施)協定,但是這十三條的規則限於原則,缺乏具體的規定。再次,在許多領域,其規定往往是與國內法相聯系的,本身並不是具體的權利、義務規則。如WTO的基本原則國民待遇和最惠國待遇,是建立在國內法的基礎上的,是和國際經濟的私人性和國際的性質相聯系的,這也在相當大程度上決定了國際經濟法的適用必然與國內法有銜接,否則,難以與國際經濟中的私人性和國家主權的屬地性和屬人性相銜接。
第二,國際經濟法與國內法有很大的銜接性。國際經濟法中的國際部分對國家行為的限制,一是對國家行政權的限制,即政府行政權力在國際經濟和國內經濟中的透明化和逐步消退;另一方面,也是對一國立法權的限制,給本國市場提供一個公平競爭的環境,如國民待遇和最惠國待遇。國民待遇和最惠國待遇是對一國法律的一個基本限制,而不是通過國際法提供一個具體的權利、義務模式,這是和一般國際法和國內法的模式不同的。這也是由國際經濟活動的私人性所決定的。
第三,國際法具有指導國內法的作用。如WTO所建立的以市場為導向的國際制度成為各個國家的一個先決條件。隨著國際經濟的發展,各國經濟的開放程度和對外的經濟依存度不斷加強,國內國際市場成為了一個不可分割的整體。國內經濟的發展與國際市場的變化有著密切的關系。因此,國際法和國際慣例不斷地與各國國內經濟立法相融合。如在我國的立法中,與國際接軌在實踐中具有十分重要的地位,可以看作是立法中的基本原則之一。這一方面說明國際經濟法在經濟立法中的重要地位,另一方面也說明了國際經濟法中的國際法部分是不全面的,需要有國內立法的補充和完善。
三、國際經濟法法律性之欠缺
國際經濟法作為規范國際經濟的法律,具有其本身的規范特點。對於國際經濟法歷來存在理解上的分歧。一種是認為國際經濟法是經濟的國際法,從字義上來理解就是國際的經濟法。另一種是有關國際經濟的法,國際經濟被作為一個單一的詞來看待。如果以前者來看待國際經濟法,則國際經濟法成為國際公法的一個特別的類型,是其一部分;而若是以後者的角度來看待國際經濟法,則國際經濟法是一種由國際法與國內法、公法與私法規范共同構成的混合體。
那麼這兩種觀點是否截然相反?其實不然,二者也有共通的地方,即使是按後者廣義的理解,國際法部分在整個國際經濟法律體系中仍占據十分重要的地位,它構成了整個國際經濟法體系的框架性文件。它是整個國際經濟法的基礎。正是由於規范國際經濟的國際法的不完整和種種不足,才需要有國內法的補充。
另外,國際經濟法與國際法的區分的另一個重要標志是國際經濟交往的私人性1。國際經濟關系絕大多數是發生在私人之間,而不是國家之間,2對這種關系僅僅用國際法來進行調整是不夠的。國際公法所能調整的是國家或政府的行為,以營造一個有利於國際經濟法發展的統一的國際市場和盡量地減弱政府對市場可能造成的消極影響。而對於私人交易所遵循的規則很難進行全面地規范。這也是為什麼在國際經濟法中,國際法雖然具有基礎性的地位,但僅僅由國際法來進行規范顯然是不足夠、不全面的。
我們從國際經濟法的規則上,或是說從其形式來看,無論是它的國際法形態,還是諸法合體的形態,在規則上,我們可以明顯地看到它具有如下幾個特點。
1.缺乏體系性,從而使國際經濟法形成一個鬆散的體例。
體系性是成文法的一個基本特點,是成文法合理性的一個基本內涵。成文法法典化的趨勢就是體系性的內在要求。這也是成文法的合理性及其生命力之所在。體系性是法律解釋正常進行的一個前提條件。只有在一個體系下,才能克服法律由於語義的有限性、社會關系的變動和語言的相對靜止等不足,使法律有其自身的生命力。體系化在民法典、刑法中表現得最為明顯,如德國民法典中的總則、物法、人法、繼承法、婚姻法的五篇制。法律的內在要求是法律本身必須是無內在邏輯沖突的,依據法律,會得出一個合乎邏輯的結論。而只有體系化的法律才能合乎這樣一個要求。
國際經濟法這一性質的缺乏是和其作為一個新興的法律部門相關聯的。一個法律在其發展和未成熟時,在體系性上總存在著不足。但是隨著GATT轉換成WTO,這個問題正逐步地得到解決。WTO從貨物貿易逐步地向服務貿易、投資、知識產權等領域擴張,具有經濟聯合國的作用和功能。它在國際經濟中的基礎性地位逐步得以確立。這對於克服國際經濟法中的體系性欠缺的弱點具有明顯的作用。
2.國際經濟法的另一個特點是缺乏確定性。
首先是在法律形式上,國際經濟中的大量文件還只是停留在決議、草案的層次上。如《各國經濟權利與義務宣言》、《關於自然資源永久主權的宣言》和《關於建立國際經濟新秩序的行動綱領》,以及《跨國公司的行動守則》、《國際技術轉讓行動守則》,等等。這些文件並不是法律文件,而只是政治文件。雖然它在國際法的形成和逐步成長中具有非常重要的作用,或是國際習慣法存在的一個有效的證據,但是,就單從法律效力上看,它們的法律性是不足的。也就是在這些領域中的國際經濟法是有爭議的、模糊的和不確定的。這方面也使得國際經濟法在許多方面是不完整的。這和國際經濟法的第一個特點,即缺乏體系性相一致。
其次是國際經濟法中的大量用語是不確定的。如國際經濟法中對司法不能、司法不公的認定,對於國有化補償中的「適當補償」的規定——它是一種為避免不補償和全部補償之爭的一種折衷的辦法;又如IMF中對成員國提供援助中規定的國內收支的嚴重失衡中的「嚴重」;又如外交保護權行使的條件中的本國僑民沒有受到合理地保護的認定;如WTO中的對投資的原則性的規定;還有對發展中國家提供援助的「最佳努力條款」以及對發展中國家的定義都是不確定的。類似的例子在國際經濟法中是很多的。從這些例子都可以明確地看出國際經濟法中所存在的這種不確定的特點,是一個普遍的現象。
再次是國際經濟法除了有限的國際統一法外,還有大量的規則來源於各國涉外法,而各國的涉外法在大量問題上是互相沖突的。這也使得在法律和法律選擇上存在著不確定性。
第四是在國際經濟法中,法律解釋機關是不確定的。缺乏國際性的解釋機構——國際性機構。這是國際法的一個共同特點。在國際公法中,雖然有國際法院,但國際法院的管轄權是有限的,而且需要有成員國的事先同意。並且管轄權與執行權是分離的。而在國際經濟法中,這樣一個機構也難以產生。在國際經濟法律中,對法律的解釋是各國的司法機關,而各國司法機關在處理國際經濟事務上,毫無疑問會偏袒本國的當事人或與本國有密切關系的一方,至少會比較傾向認同他們的利益主張。因此,發生爭議的當事方也經常主張由本國的法院或仲裁機構解決爭議。
在國際仲裁中,一些仲裁院由於本身的信用好而受到當事方的認同,但這種靠信用、聲譽的制度也是有限的和不全面的。
第五個因素導致國際經濟法缺乏確定性、明確性,是由於政治因素和國家實力因素在國際法中占據著重要的地位。國際法中的問題並不純粹是法律問題,或是由法律因素所決定的,而夾雜著政治和國家實力等因素。國際經濟爭議越是與大國的利益相關,或是觸及到大國的利益就越是難以解決。如美國國內曾對WTO有「三擊不中而退出」的觀點,這在國際法中是個普遍問題。又如美國就以要求聯合國改革為條件而拖欠會費,從而使聯合國的日常運作產生諸多問題。
3.構成國際市場的各國市場及其法律的不一致。
在國際社會中,各國有實行市場經濟,也有不實行市場經濟的;在實行市場經濟的國家中,有強調市場作用的,也有強調政府作用的,不一而同。即使是在西方社會,對政府與市場的強調也不一致。這就使得在國際經濟中,構成國際市場的各國市場不盡相同,這也決定了為什麼許多國際經濟條約難以產生,國際經濟法缺乏體系性,許多條約的用語彈性很大,不明確,這都可以從具體的社會關系的差異性中找到原因。最為極端的例子就是發達國家與發展中國家的差別,同時,即使是同在發達國家或是發展中國家中,情形也是各有差異。社會關系是形成法律規則的基礎,一個法律規則即使存在了,也可能會由於有效的社會關系的喪失而不能適用。
四、WTO與國際經濟法
WTO是在原先的GATT的基礎上,為了克服原先的GATT的不足和適應不斷發展的國際經濟形勢產生和形成的。經烏拉圭回合國際貿易談判,WTO在以下幾個方面對GATT有很大的發展。
首先,極大地擴大了適用的范圍,不僅包括貨物貿易,還包括服務貿易、國際投資、知識產權等,並且還將紡織產品在適用GATT的例外上重新拉回到GATT的體制之中。烏拉圭回合在完善規則方面,最重要的成果是就保障條款、補貼與反補貼措施、紡織品和服裝等問題上締結了協定。其中《紡織品和服裝協定》對發展中國家特別重要,紡織品和服裝占發達國家從發展中國家進口總值的45%。30多年來,這個領域始終游離於多邊貿易體制的規則之外,經過發展中國家在烏拉圭回合中的努力,關貿總協定終於決定分階段取消這些限制。
其次,確立了WTO作為一個國際經濟組織的法律地位。同時,還擁有了爭議解決機構,以解釋WTO國際文件和解決相關的爭議,這在國際經濟關系和國際經濟條約的執行上具有重大的意義,使條約的解釋有個中立的解釋者和爭議的解決有個仲裁者,這有利於條約涵義的明確和執行的有效性。任何對WTO成就的評論如果不提及爭議解決機制,都是不完整的。從許多方面講,爭議解決機制是多邊貿易體制的主要支柱。如果沒有一個爭議解決的辦法,以規則為基礎的體制將因為其規則無法實施而變得毫無價值,WTO的爭議解決程序強調法治,並使多邊貿易體制更安全和可預見。
再次,將GATT的規則普遍地適用於各個國際經濟領域,如擴大適用於投資、服務貿易、知識產權等,使WTO在國際經濟法律文件中具有基本法的作用,這有利於國際經濟條約體系的形成。
第四,對於原先沒有形成法律規則或者不存在國際法規則的領域,在WTO體系內形成了相應的規則。盡管有些規則比較原則(如與貿易有關的投資措施),但畢竟是形成了相應的規則,將這一領域納入到WTO的基本原則之下,這對於國際經濟法形成一個相對完善的整體具有十分重要的意義。
第五,在貿易的公正性上有所發展。由於發展中國家參與多邊貿易談判程度的增加和集體談判力量的增強,也使得新的全球貿易規則在一些領域體現了發展中國家的要求。如發展中國家在烏拉圭回合中成功地阻止了發達國家就締結投資協定而進行談判的嘗試,發達國家的要求是給予投資者普遍的國民待遇,結果是與貿易有關的投資措施協議只重申了貨物的國民待遇,有關投資的國民待遇根據《服務貿易總協定》只能通過談判解決。
發展中國家在烏拉圭回合各項協議中獲得了一些差別的待遇。包括:一在市場准入的減讓方面可承諾較低水平的義務;二在實施協議方面享有過渡期或減讓某些義務;三要享有某些執行程序上的靈活性。此外,還要求發達國家對發展中國家應當盡力給予照顧,提供技術援助,改善市場准入機會。
國際經濟法由於本身的性質所限,其法律性與國內法是存在差別的,這是由於一方面國際經濟中大量的關系是發生在私人之間,而國際社會又是一個主權社會,私人關系要求有一個相對明確的法律規則,而主權社會構成的法律由於是自主者之間的國際法律,所以會有種種的法律性上的不足。但是,這種不足隨著國際經濟法,特別是在WTO體系內國際經濟法的發展而得到不同程度的克服。雖然它永遠也達不到與國內法一樣具有完善的法律性,但其發展是顯而易見的。
國際經濟法正如我們在第二部分所指出的,由於它所規范的大量對象是私人,而通過的方式只有通過國際法和通過各成員國的國內法,由於各種因素,在國際經濟法中,國際法部分是十分不完整的。這也是為什麼國際經濟法要強調國際法與國內法的結合,否則,可以毫不誇張地說,單靠國際法,國際經濟法根本無法完成其調整國際經濟關系這一任務。這可以說是由於國際經濟法是個新興的法律部門,或是由於國際經濟法中國際經濟關系的復雜性所決定的。但僅僅從法律現象上看,國際法雖然構成國際經濟法中主要的內容,但僅僅就這一內容還根本無法調整國際經濟關系。現實中的國際經濟關系是在國際法和國內法雙重調整之下已是不爭的現實。
另外,國際經濟關系中大量的私人關系,使得國際經濟法又不像國際公法那樣以規范國家行為為最終目的。它的國際法部分,大量的是通過規范國家行為,而最終規范私人,也就是通過國家的立法承諾,而使私人遵守相應的行為規則。這也使得國際經濟法在產生上有許多的困難。因為,私法的傳統是很悠久的,要想改變其傳統,而形成新的國際統一法,是很困難的。這在西方國家,由於有成文法與普通法的區分而難以形成統一法的例子中就可以很明顯地看出來。這些因素都使得我們在研究國際經濟法的法律性上,要根據它本身的特性來進行研究,而不能用國際法或是國內法的標准來進行衡量,否則將不利於我們得出正確的結論。
五、發展中國家與國際經濟法
就WTO而言,存在著發達國家與發展中國家利益和權利義務的不平衡的局面,對發展中國家是不利的。學者們發現,GATT以及現在的WTO從程序結構上有兩點是對發展中國家不利的。一是協定在某種程度上反映了討價還價的權利。協定被定義為談判機制,如關稅談判、重新談判及有關關貿總協定條款實施的談判,這些談判的結果都體現了討價還價權力的大小,這種談判機制與那些建立在理性基礎上的固定的優惠規則和原則有所不同。小國和弱小的國家發現,在第22—23條磋商條款下難以與強大的國家抗衡。從這種意義上講,談判中貿易規則的實施條件因國家而異,這對發展中國家是不利的〔2〕。二是語義上的不明確性,特別是在發達國家對發展中國家的義務問題上,即所謂的「最大努力條款」。從本質上講,對發展中國家關稅來說,第四部分是關貿總協定傳統上背離義務的一種例外,而對發達國家來說,雖然被要求優先降低和撤除與發展中國家締約方目前或潛在的出口利益特別有關的產品的壁壘,包括其初級產品和加工產品之間的不合理的差別關稅和其他限制,但只是要求發達國家的各締約方除因被迫原因、也可以包括法律的原因不能實施外應盡可能實施。盡可能實施條款就是所謂的「最大努力條款」,一直到烏拉圭回合,對發展中國家和發達國家來說,這種模式都沒有改變。
這些問題都是亟待解決的,也需要對WTO規則在內的國際經濟法規則的進一步完善,中國參與對這些規則的形成和完善具有十分重要的作用。
在20世紀六七十年代,發展中國家曾在提出國際政治新秩序的同時,提出了國際經濟新秩序。從國際法律的發展上看,國際經濟新秩序,從很大程度上看還是一句政治性用語,在法律制度建設上,有利於國際經濟平等和公平的制度還是缺乏的。從這一方面,是落後於政治秩序的發展的。政治秩序從殖民制度轉變為以國家主權為核心的國際法秩序,而在經濟秩序中,仍是發達國家占據主導地位,私法自治規則的發展遠遠超過了規定私法公正性的規則的發展。發展中國家處於被動的地位。平等的秩序不能有效地建立。
但是發展中國家占據著全世界人口和土地的大部分,發展中國家的獨立和自主的意識在不斷地增強,對國際經濟事務的熟悉程度也在不斷地增加,發展中國家也出現了許多成功發展的例子,如亞洲四小龍、巴西等國家和地區的發展就是明證。中國自20世紀50年代以來的高速發展也給發展中國家的發展樹立了一個成功的典範。在發展中,發展中國家對國內經濟環境的治理上應該是其發展的重點。而在國際經濟環境上,爭取一個有利於發展中國家發展的經濟和法律環境也是必要的。
隨著各國實行市場經濟,各國對市場經濟的運作模式也認識得更加清楚了,對認識以市場經濟為基本制度背景的國際經濟秩序的認識也更清楚了,這對發展中國家爭取相應的權利,避免國家經濟主權過度讓與是有好處的。作為發展中國家加入WTO是我國加人WTO的基本立場,也是中國堅持自己應有的經濟主權的表現,中國應繼續積極實行市場經濟,這是我們改革的基本方向,但不切實際的發展和開放只會損害本國的經濟及其發展。
只有發展中國家自身的發展和自身對權利要求的提出,WTO才會充分尊重發展中國家的經濟發展目標以及與之相適應的漸進市場開放模式。發達國家應當切實履行在協議中承諾的義務,改善發展中國家的市場准人環境,制定新的貿易規則必須有發展中國家的充分參與。同時,也應加強發展中國家之間的協調,增強參與多邊貿易體制的集體談判能力。只有發展中國家的充分參與,國際經濟法律秩序的建立才有公正性可言。
❽ 國際經濟法的基本原則
國際經濟法的基本原則是指,貫穿於調整國際經濟關系的各類法律規范之中的主要精神或者指導思想,指的是國際經濟法律規范的理論基礎。
(一)可持續發展原則
可持續發展是指人類的可持續發展,其中經濟的可持續發展是重要組成部分。「可持續發展」一詞最早出現在有關保護環境的國際文件中。1980年,由聯合國環境規劃署提出的《世界保護大綱——為了可持續發展的生物資源保護》第一次明確使用了「可持續發展」的概念。1987年聯合國世界環境與發展委員會提出的《我們共同的未來》(《布倫特倫報告》)正式將環境與可持續發展問題掛鉤,並提出「可持續發展指的是既滿足當代人的需要,又不對後代人滿足其需要的能力構成危害的發展」。1992年,聯合國環境與發展大會通過《里約環境與發展宣言》《聯合國氣候變化框架公約》和《21世紀議程》,正式否定了西方工業化以來「高生產、高消費、高污染」的生產方式、生活方式與發展模式,全面闡述了可持續發展原則的內涵:
(1)宣言首先確立了可持續發展是人類的可持續發展。人類處於普受關注的可持續發展問題的中心,應享有以與自然相和諧的方式過健康而富有生產成果的生活的權利。
(2)實現代際公平和代內公平是可持續發展原則的條件。為了公平地滿足今世後代在發展與環境方面的需要,求取發展的目標必須實現。為了縮短世界上大多數人生活水平上的差距和更好地滿足他們的需要,所有國家和所有人都應在根除貧窮這一基本任務上進行合作,這是實現可持續發展的一項不可缺少的條件。
(3)可持續發展是指各國經濟的共同發展。各國應該合作促進一個支持性和開放性的國際經濟制度,這個制度將會導致所有國家實現經濟增長和可持續的發展。為環境目的而採取的貿易政策措施不應該成為國際貿易中一種任意或無理歧視的手段或偽裝的限制。
(4)為實現可持續發展,發達國家需承擔更多的責任。宣言要求各國應本著全球夥伴精神承擔共同的但是又有差別的責任。鑒於發達國家給全球環境帶來的壓力,以及它們所掌握的技術和財力資源,它們在追求可持續發展的國際努力中負有更多的責任。
上述宣言所闡述的可持續發展的思想已超出了純粹的環境保護和經濟發展的范疇,涵蓋了對世界各國和國際社會在經濟、社會、人口、生態環境等多方面的要求。可持續發展原則是總領人類社會發展的第一原則,也是各國及國際社會制定國際經濟交往法律規范的基本原則。
1997年聯合國氣候變化框架公約國第三次會議最終在日本達成了具有法律約束力的《京都議定書》(2005年2月正式生效),就發達國家和發展中國家聯合減排引進了靈活的市場機制,明確提出了發達國家與發展中國家在減少二氧化碳等溫室氣體排放方面應承擔的共同但有差別的責任。這是因人類的發展觀念發生實質性轉變而採取的一次實際行動,標志著國際社會以可持續發展為目標開始進入「低碳經濟」時代[ 低碳經濟時代,也被稱為「第四次工業革命時代」,是指以新的能源生產技術和能源使用技術為先導,以低能耗、低污染、低排放的清潔能源代替煤炭、石油、天然氣等高能耗、高污染、高排放傳統能源的綠色革命,是人類在氣候危機和金融危機雙重壓力下,從傳統的高碳經濟向低碳經濟尋找機遇所作的一次戰略性轉移。參見熊焰:《低碳之路——重新定義世界和我們的生活》,100~101頁,北京,中國經濟出版社,2010。
2016年11月4日正式生效的《巴黎氣候變化協定》,為2020年後的全球氣候治理格局做出了安排,是繼《京都議定書》之後第二份具有法律約束力的氣候協議[ 我國於2016年9月3日加入該協定,成為第23個完成批准協定的締約方。2016年聯合國大會第七十屆會議上通過了《2030年可持續發展議程》。新議程呼籲各國現在就採取行動,為今後15年實現17項可持續發展目標而努力[ 這17項目標是:1.在全世界消除一切形式的貧困;2.消除飢餓,實現糧食安全,改善營養狀況和促進可持續農業;3.確保健康的生活方式,促進各年齡段人群的福祉;4.確保包容和公平的優質教育,讓全民終身享有學習機會;5.實現性別平等,增強所有婦女和女童的權能;6.為所有人提供水和環境衛生並對其進行可持續管理;7.確保人人獲得負擔得起的、可靠和可持續的現代能源;8.促進持久、包容和可持續的經濟增長,促進充分的生產性就業和人人獲得體面工作;9.建造具備抵禦災害能力的基礎設施,促進具有包容性的可持續工業化,推動創新;10.減少國家內部和國家之間的不平等;11.建設包容、安全、有抵禦災害能力和可持續的城市和人類住區;12.採用可持續的消費和生產模式;13.採取緊急行動應對氣候變化及其影響;14.保護和可持續利用海洋和海洋資源以促進可持續發展;15.保護、恢復和促進可持續利用陸地生態系統,可持續管理森林,防治荒漠化,制止和扭轉土地退化,遏制生物多樣性的喪失;16.創建和平、包容的社會以促進可持續發展,讓所有人都能訴諸司法,在各級建立有效、負責和包容的機構;17.加強執行手段,重振可持續發展全球夥伴關系。
(二)國家對天然財富與資源的永久主權原則
20世紀60年代民族解放運動興起,許多殖民地半殖民地國家取得了獨立,建立了新的民主國家並成為聯合國成員,大大改變了國際力量的對比。新國家認識到只有取得經濟上的獨立才能穩固和真正地實現政治上的獨立。因此,改變以西方發達國家為中心的舊的國際經濟秩序,建立在國家不分大小、貧富,一律平等基礎上的國際經濟新秩序的呼聲日益高漲。1962年12月14日,聯合國最早提出了關於國家對天然財富和資源的永久主權問題。大會通過的《關於國家對天然資源的永久主權宣言》,集中反映了發展中國家的這一要求:承認天然財富和資源是國家和民族生存的物質基礎,承認天然財富和資源的永久主權是民族自決權的一部分,從而確立了對於各國處置其財富與天然資源之自主權利應予以尊重的基本原則。根據這一原則:
(1)自然資源的勘查、開發、處置應符合各國自行認為在許可、限制或禁止方面應有的規則和條件。
(2)外國資本的輸入及收益應受現行國內法與國際法管轄並使受助國對天然財富與資源之主權絕對不受損害。
(3)國有化、徵收或徵用應以公用事業、安全和國家利益為根據,並依照本國現行法及國際法給予適當的補償;在發生爭議時,首先由國內法管轄。
自然資源永久主權原則不但得到發展中國家的擁護,也得到發達國家的贊同,並且在1974年5月1日聯合國大會通過的《建立新的國際經濟秩序宣言》和《建立新的國際經濟秩序的行動綱領》中得到進一步體現。
《建立新的國際經濟秩序宣言》提出了建立新國際經濟秩序的20項原則,除了強調尊重國家主權平等、領土完整、不幹涉內政外,還重申每一個國家對自己的天然資源和一切經濟活動擁有充分的永久主權。為了保衛這些資源,每一個國家有權採取適合於本國情況的手段,對資源及其開發實行有效控制,包括實行國有化和把所有權轉讓給本國國民。任何一國不應遭受經濟、政治及其他形式的脅迫,以致不能自由和充分地行使這一不容剝奪的權利。對於遭受外國佔領、統治或種族隔離的國家,有權對因其自然資源遭受剝削、消耗和損害要求償還和充分補償。國家有權對跨國公司採取有利於本國國民經濟發展的措施,對它們進行限制和監督,等等。
1974年12月12日,聯合國大會通過了《各國經濟權利和義務憲章》,正式將自然資源的永久主權原則作為國家權利和義務的核心內容。
(三)經濟合作以謀發展原則
發展中國家的崛起,改變了世界力量的對比;發展中國家不再是附屬於發達國家並受其支配的被動力量。1974年5月聯合國大會通過的《建立新的國際經濟秩序宣言》反映了這一力量對比的變化。《建立新的國際經濟秩序宣言》指出,20世紀70年代以來世界的變化說明了世界各國相互依賴的實際情況,發達國家的利益同發展中國家的利益不能再分開,發達國家的繁榮是與發展中國家的增長和發展緊密關聯的。國際經濟法中確定國際合作以謀求發展原則,這是提出了一個全新的觀念,按照傳統重商主義的觀點:經濟就是一個零和游戲自己吃虧,對方肯定佔便宜;如果自己佔便宜,對方一定吃虧。國際合作以謀求發展原則,拋棄了這種狹隘的利己主義觀點,提出在發展方面,國際合作是所有國家都應具有的目標和共同責任。為了全人類的共同利益和國際經濟的可持續發展,各國在技術、資金、資源、貿易等方面應相互合作、共同繁榮,反對武力和對抗,從而保證人類世代在和平、正義中穩步發展。
1974年12月,聯合國大會通過的《各國經濟權利和義務憲章》正式將其作為發展國際經濟關系的一個基本原則。2017年2月,由中國國家領導人提出的「構建人類命運共同體」的主張被寫入聯合國決議之中,更是將各國經濟合作,以謀發展原則提到了前所未有的高度,成為構築人類命運共同體的一部分。
(四)公平互利原則
公平互利原則也是1974年12月《各國經濟權利和義務憲章》中提出的作為處理各國之間經濟關系的指導原則。根據這一原則:
(1)在國際經濟合作的各個領域,發達國家應給發展中國家提供有利的外部條件。
(2)發達國家在向發展中國家提供援助時,不應附加任何有損後者主權的條件。
(3)發達國家向發展中國家施行、改進和擴大普遍的、非互惠的和非歧視的待遇。
(4)在促進發展中國家取得現代科學技術中,要有利於促進發展中國家的技術轉讓和建立本國技術,並按照適合於發展中國家的經濟方式進行。
與平等互利相比,公平意味著把形式上的平等推向實質上的平等。可持續發展原則提出的代際公平和代內公平概念意味著,沒有以正義為基礎的公平不是真正的公平。公平需要以社會正義為支撐。因此,公平互利原則的含義更為科學、合理。
❾ 國際經濟法的論文參考範文
國際經濟法是調整國家、國際組織以及不同國家的法人與個人之間在國際經濟活動中所產生的國際經濟關系的法律規范的總稱。下文是我為大家搜集整理的國際經濟法的論文參考論文的內容,歡迎大家閱讀參考!
國際經濟法的論文參考論文篇1
論國際法中的經濟制裁
在中文中,“制裁”的基本釋義是“用強力管束並懲處,使不得胡作非為”。而在英文中,sanction由法令、庄嚴的協定等含義發展出多種釋義:一是從法律角度指為保證法律得到遵守而採取的手段,包括對於違反法律實行的各種懲罰和為了預防違法而採取的獎賞的形式;是從道德的角度指維護道德的約束力;三是從國際法或國際政治的角度指幾個國家通常一致採用的一種強制性手段,迫使違反國際法的國家停止違法活動或服從裁決,尤指採取不給貸款、限制雙邊貿易,或者採取武裝干涉或封鎖等 措施 。國際經濟制裁一般是指一國或多國對另一國或多國所實行的一種經濟懲罰,其實質是以制裁為手段達到一定的政治目標及 其它 目標。西方國家直言不諱地宣稱,制裁是其推行外交政策的“一種強有力的工具”。聯合國有時也以通過某些決議的形式迫使會員國參與集體制裁。20世紀以來,隨著經濟全球化的加速發展,其使用頻率越來越高。據K·A·伊利沃特(K·A·Elliott)和G.C.哈夫波爾(G·C·Hufbauer)對1914年到1998年170件案例的分析,150多件發生在戰後50多年的時間里,而在90年代不到10年的時間里就發生了50多件。
通觀戰後國際經濟制裁實例,可以得出所採取的形式主要有三種:
第一種也是應用最普遍的即戰略禁運。禁止向被制裁國提供核武器、常規武器和軍民兩用技術產品,阻止高科技及其產品進入被制裁國;而在通常沒有必要進行戰略禁運時,一般綜合貿易禁運。對被制裁國實行進出口禁運以及資金與人員往來限制。此外還有專項貿易禁運。重點選擇關於被制裁國國計民生的若干貿易項目進行禁運。被選擇的項目通常是糧食和石油等。
國際經濟制裁的特點
首先是強制性。在強度上經濟制裁是介於外交手段和軍事手段之間的一種手段。制裁方為達到目的,不會顧及被制裁方的感受。
其次是對抗性。制裁者在實施制裁的時候從不掩飾自己所要制裁的對象以及所要達到的目標,這就使得制裁者與被制裁者之間處於一種公開的對抗狀態。
此外還有相關性。經濟制裁是使雙方利益均受損失的雙刃劍,而且制裁還會影響到第三國的利益。經濟關系越密切,所受的損失就越大。經濟制裁的這一特點決定了大多數的制裁難以成功,因為在利益的驅動下,不僅制裁國的公司有可能違背政府意旨而行事,而且制裁聯盟的成員國也會各行其事,從而使制裁效果大打折扣。
國際制裁的核心問題是效率問題,即如何以最小的代價,最少的時間達到是對方屈服的目的。伊利沃特等對大量案例的實證分析後發現,經濟制裁的成功率在不斷下降,1938-1972年間,迫使對方做出讓步、達到制裁預定目標的為67%,1973-1990年則下降到22%,即使在90年代,經濟制裁的成功率也只有大約1/4。在影響經濟制裁效率的因素中,首要的是目標國所承受的經濟成本。伊利沃特的統計發現,大多數成功的案例中,制裁所造成的成本超過目標國GDP的2%,而失敗的案例中這一比例不到一半。
經濟制裁的所造成的損失是要由民眾來承擔的。一般來說,經濟制裁會造成民眾的損失,導致民眾對政府不滿,進而影響政府的決策。這個假設是建立在受制裁政府是民選政府的前提上的。假若被制裁的國家政權不是民選政權,那麼制裁的效果值得推敲的。例如像朝鮮這樣的國家,政府控制了全部的媒體,民眾得到外部消息的唯一來源就是官方消息,在這種情況下,只要稍作煽動,民眾對所遭受苦難的痛苦情緒很容易就轉化為對制裁方的仇恨。這樣不僅達不到發動制裁的目的,反而使受制裁國的政權更加穩固。海灣戰爭後,聯軍對伊拉克的制裁一直延續到2003年,大大地削弱了伊拉克的實力,從而為後來的軍事行動鋪平了道路。但是制裁的最初目的——希望伊拉克人自己反抗來推翻薩達姆政權—無疑是失敗的。
經濟制裁往往對制裁國自身也會造成很嚴重的損失。例如二十世紀七十年代美國為了迫使蘇聯撤離阿富汗,對蘇聯發動了糧食禁運,隨後又發動了油氣管道禁運。對蘇聯的糧食和油氣管道禁運嚴重損害了美國農場主和工業企業以及相關產業的利益,最後在利益集團的壓力下,美國後來不得不主動取消了這一制裁。當然這也和阿富汗戰爭的進程和國際形勢的轉變有關。美國七八十年代對伊朗和利比亞的資產凍結,既包括保存在美國本土的兩國資產,還涉及到美國銀行海外分公司及其附屬機構中的資產。其實施不僅引起與離岸金融市場所在地的法律沖突,損害到該地的主權和金融界的利益,也損害了美國金融界的利益。 "從更廣闊視野看,更重要和攸關美國國家利益的是,客戶對美國銀行服務能力的信心的喪失,將不可避免地導致這類顧客離開紐約或美國其他市場,到諸於倫敦這類被認為能夠提供比較公平環境的外國市場"。據國際經濟研究機構在1995年的 報告 稱,制裁給美國公司造成的損失在150億到190億美元之間,並且影響到約20萬工人的就業問題,其結果必然引起相關行業的不滿。
至於民主國家之間,政治體制越發成熟,國家間的聯系日趨緊密,牽一發而動全身,在這種情況下,很難做出會受到制裁的行為,更不用說去制裁別人了。
所以,有時候,往往制裁不一定給力,直接採用軍事手段,才是最有效的 方法 。隨著地球上敢於公然進行獨裁的國家越來越少,可以預見的是,制裁這種手段,離消失已經不遠了。
國際經濟制裁的法律地位
一般說起來,國際經濟制裁的法律地位包括兩個方面:一是制裁國在什麼樣的情況下有權採用經濟制裁。二是制裁國在什麼樣的程度上有權使用經濟制裁。前者系指國際經濟制裁的程序性規定,後者即國際經濟制裁的實質性規定。
國際上第一個涉及國際經濟制裁的公約,是1919年巴黎和會結束時簽訂的《國際聯盟盟約》。該盟約第十六條第一款規定:對於聯盟會員國不顧以仲裁解決爭端的規定而從事戰爭者,“應即視為對於所有聯盟其它會員國有戰爭行為。其它各會員國擔任立即與之斷絕各種商業上或財政Α之關系,禁止其人民與破壞盟約國人民財政上、商業上或個人往來”。這就是說,第一,經濟制裁是針對特定的戰爭行為,該行為一旦發生,其它會員國實行制裁的義務即自動產生;第二制裁是全面、徹底的,是“全面的經濟制裁”;第三,不僅會員國,非會員國也得參加經濟制裁,因而是“全球性的經濟制裁”。
然而,如此嚴厲的經濟制裁的法律規定不久便為國聯大會一項關於“經濟武器”的決議所取代。這項決議提出:破壞盟約的戰爭行為是否存在,由各會員國自己決定;國聯行政院可對此提出咨詢意見,但不能作出約束性的決定。這一修改,限制了國聯行政院的權力,加強了各會員國的任意性,削弱了1935年對義大利經濟制裁的力量,同時,也為此後單邊國際經濟制裁的根據留下了伏筆。
同多邊制裁和全球性制裁的法律地位相比,單邊經濟制裁的法律地位則至今尚未明確。一方面,根據國際法的基本原則,一個國家決定同另一個國家建立或斷絕經濟、貿易往來,純屬該國內政,系該國主權的體現,外界不得干預。西方有些國際法學者還找出前面提到過的國聯決議來論證單邊經濟制裁的合法性。他們提出,由於聯合國的無能為力,促進和維持國際和平的任務已經落在各個成員國之上,而各國的主要工具就是經濟制裁。
另一方面,國際上也有個趨勢,主張對國際經濟制裁加以限制。如聯大1970年《關於各國依聯合國憲章建立友好關系及合作之國際法原則之宣言》和1974年《各國經濟權利和義務憲章》(第32條)就曾規定:任何國家均不得使用或鼓勵使用經濟、政治或任何它種措施強迫另一個國家,以取得該國主權權利行使上之屈從,並自該國獲取任何種類之利益。但是,什麼是“外國不得干預的主權行為”,什麼是“迫使一主權權利行使之屈從”,則各國都有自己的標准,很難達成一致的定論。
目前的習慣國際法是,一國對另一國的經濟制裁只要不牽涉軍事行動或武裝封鎖,只要不牽涉它國的司法管轄權(1984年1月美國總統里根宣布擴大對蘇聯出口石油和天然氣設備的禁運范圍後,美國就曾同英、法、西德等西歐國家就管轄權問題發生過爭執),一般並不會引起別國的非議,當然也不會引起國際法上的國家責任。
參考文獻
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國際經濟法的論文參考論文篇2
淺析國際經濟法視野中的主權基金
[摘要]主權基金是一種全新的專業化、市場化的積極投資模式。從國際經濟法視野來看。主權基金對於現代國際經濟新秩序的建立發揮著重要作用。主權基金是國際經濟法中國家經濟主權原則與國際合作發展原則的充分體現,使得全球資本市場更為安全、穩定。從所有權的角度來看,主權基金的興起也將使世界經濟重心從私營部門轉向國有部門。因此,主權基金的良性運作與健康發展需要在全世界范圍內營造公平互利的法治環境。
[關鍵詞]主權基金國際經濟法法治環境
在2009年4月的倫敦G20峰會中。西方各國一再強調中國應在主權基金領域擔負起大國的責任。2009年4月18日,中國投資公司董事長樓繼偉在博鰲論壇“國際金融體制改革:新興經濟體的作用”分論壇演講時稱,主權財富基金是現存的不合理的貨幣體系的必然產物。從50年來的歷史上看,主權財富基金在市場上沒有不良記錄,是現代市場經濟的穩定性力量。
主權基金(Sovereign Fund)又稱主權財富基金,是指掌握在一國政府手中用於對外進行市場化投資的資金,主要來源於國家財政盈餘、外匯儲備盈餘、自然資源出口盈餘等,由政府設立專門的投資機構管理。主權基金是一種全新的專業化、市場化的積極投資模式,其投資方向不僅包括股票和其他風險性資產在內的全球性多元化資產組合,也拓展到外國房地產、私人股權投資、商品期貨、對沖基金等非傳統類投資類別。
主權基金的崛起與經濟全球化密切相關。進入21世紀以來,以中國、新加坡、印度等為代表的新興工業化國家已經實現了經常項目巨額順差常態化,而這些國家又不希望匯率上升過快,於是外匯儲備急速膨脹;此外,以俄羅斯和海灣國家為代表的另一批新興國家則直接受惠於全球化帶來的能源需求激增,在石油價格、礦產品價格居高不下的背景下,憑借國家對資源開發權力的擁有。也積聚了大量國家財富。這些國傢具有政府主導的傳統,市場運作下的理財工具又不完善,於是財富大量集中在主權基金手中。目前,主權基金已經成為國際金融市場一個日益活躍的參與者,其資金規模已經超過對沖基金和私募基金,市場影響力正不斷增強。據統計,1990年全球主權基金的規模僅有約5億美元;而2007年全球已有36個國家和地區設立了主權基金,資金規模約2.8萬億美元。其中,最大的阿聯酋阿布扎比基金規模高達9000億美元;中國和俄羅斯擁有的主權基金規模也分別達到2000億和1280億美元。從發達國家與新興市場國家雙贏的角度考慮,主權財富基金的存在不應被視為一種威脅,只要各國努力規范其行為並改善其透明度和信譽,主權財富基金理應為世界金融市場的穩定作出積極的貢獻。
從國際經濟法視野來看,主權基金對於現代國際經濟新秩序的建立發揮著重要作用。
首先,主權基金是國際經濟法中國家經濟主權原則的直接體現。該原則規定每個國家對其全部財富、自然資源和經濟活動享有永久主權,不受任何外來干涉。而主權基金本身就是一國對經濟活動的自主決定權和對自然資源所有權的延伸,屬於國家利益的范疇,一國政府對其主權基金享有完全的佔有、管理和支配權。主權基金主要來源於屬於國有資產的財政盈餘、外匯儲備和自然資源出口盈餘,是國家主權財富在現代國際經濟法律關系中的重要表現形式。特別是對於廣大發展中國家而言。主權基金不僅是國家經濟主權的象徵。更是保障其在國際經濟活動中獲得平等的參與和決策權,進而實現國際經濟格局多元化的有力武器。根據美國主權財富基金研究所(Sovereign Wealth Fund Insti-tute)2009年4月發布的數據,截至2008年,中國外匯儲備管理局旗下的華安投資管理公司管理資產約為3471億美元,位居世界第三;中國的另一隻主權財富基金――中國投資有限公司以1900億美元資產排名第八。2004年,具有主權基金背景的聯想集團以17.5億美元成功收購IBM全球Pc業務,在一定程度上扭轉了中國在中美高科技貿易中相對弱勢的地位,使中國在國際經濟活動中獲得了更多的話語權。2008年6月,在第四次“中美戰略經濟對話”宣布正式啟動中美雙邊投資保護協定(BIT)談判中,美方也明確表態:歡迎來自中國的主權基金,並將在修改投資法時認真考慮中方的立場。
其次,主權基金的積極發展是國際經濟法中國際合作與發展原則的充分體現,使得全球資本市場更為安全、穩定。由於主權基金具有相對的穩定性和低風險,當資本市場面臨崩潰危機時,投資者不必擔心主權基金會陷入恐慌性拋售中,而且大部分主權基金並不像養老基金一樣需要定期支付紅利,從而避免頻繁地在證券市場上套現。因此。主權基金能夠成為一個長期戰略投資者參與世界各國的區域經濟合作,這將有助於穩定國際股票和債券市場。此外,主權基金的興起使得新興市場國家從發達國家的債權人轉變成資產所有者,使國際金融市場的權力重心發生根本性轉移,全球金融市場格局將從美國一元支配格局向歐亞國家和能源輸 出國 共同參與的多元體系轉變,發展中國家正逐漸成為國際金融投資的強勢力量,這些都充分體現出國際經濟法中的國際合作與發展原則。據美國財政部統計,僅2006年以主權基金為主體的跨國投資就使得美國資產凈增加1.9兆美元,為社會提供了1000萬個就業機會,並對研發支出有13%的貢獻。
最後,從所有權的角度來看,主權基金的興起也將使世界經濟重心從私營部門轉向國有部門。據美國財政部估計,當前由各國政府控制的金融資本(外匯加上主權基金)約有7.6萬億美元,相當於全球總產出的15%。長期居於主導地位的跨國公司將面臨實力更強的、由政府投資的主權基金的競爭,各國的國有資產通過優化整合以後將以更加靈活的姿態投入到國際資本市場中,這將使傳統的以跨國公司為主體的國際投資法律體系面臨重大挑戰。推動了國際經濟法理論研究和制度創新,美國近期醞釀修改投資法就是一個明顯的例證。
盡管主權基金的出現對國際經濟法產生了十分積極的影響,在現階段實現主權基金的法制化仍然面臨著種種困境。首先,由於上千億美元的主權基金規模十分龐大,遠遠超過普通的國際投資,在債券之外的市場往往會因流動性和交易量不足而難以對其充分吸納,使得各國現行的投資法律體系無法進行有效監管。其次,由於目前大多數國家立法缺乏對主權基金信息披露的規定,使得主權基金的運作缺乏透明度,既沒有準確披露是由誰控制著這些龐大的資本。也沒有定期公布投資策略和資產報表等可靠信息,而相關的國際組織也沒有制定嚴格的信息披露標准,使得對主權基金進行信息披露 的法律規制處於事實上的缺位狀態。最後,基於政治與國家安全等非商業因素的考慮,部分發達國家對主權基金背後的國家背景十分謹慎,導致主權基金缺少足夠的商業性與運作獨立性,容易引發投資保護主義,形成投資壁壘。近年來,美國國會腰斬迪拜港口公司收購美國港口。中海油收購優尼科未果以及華為收購3Com遭美國外國投資委員會(CHIUS)否決,都帶有明顯的投資保護主義色彩。
主權基金的良性運作與健康發展需要在全世界范圍內營造公平互利的法治環境。目前,各國已經開始重視運用法律手段來管理和規范主權基金,通過立法明確主權基金的管理體制、具體運作和投資審查,提升主權基金運作的透明度。2007年美國《外國投資與國家安全法案》規定:在涉及主權基金投資時,授權CFlUS進行為期90天的調查。直至認定該投資不會危及美國國家安全;2008年2月,在中鋁收購力拓的背景下,澳大利亞政府也公布了6項法律原則,宣布將對政府控制的外國投資者加大審查力度。上述立法試圖通過對主權基金加大審查力度來規范主權基金的運作,這既是一種公司治理模式,也是其保護戰略資產意願的結果。相比之下,歐盟對主權基金採取了更為積極的開放態度。為實現投資自由化的目標,2008年2月,歐盟宣布將出台主權基金行為准則,試圖通過制定全球性的自律性規范來消除法律對主權基金在世界范圍內自由流動的限制。歐盟貿易委員曼德爾森建議,為保護具有戰略意義的歐盟公司不被主權基金收購,歐盟應考慮實施“黃金股份”制度(即政府持有帶有特定權利的股份。這種股份份額很小,通常為一股,但對公司重大戰略決策擁有發言權和否決權),使政府對一些涉及重要敏感行業的外來投資擁有否決權。歐盟准備出台主權基金自律准則的同時,國際貨幣基金組織也在制定旨在規范主權基金的行為指南。該組織已經明確要求新加坡、挪威和阿聯酋等國為其主權基金制定詳盡的披露標准,並開始推廣挪威立法對主權基金信息披露的強制性規定,認為通過信息披露立法能夠促使主權基金的規范運作,避免投資保護主義。
主權基金本質上是專業化的商業機構,而非政府的行政機關。套用行政模式勢必壓抑專業精神與商業 文化 ,導致類似於官僚組織的死板僵化,顯然不利於其高效率運作。因此,應盡量避免對主權基金的行政干預,確保主權基金市場運營的自由度。例如,為了最大程度保證實現良好投資回報率的核心目標,阿聯酋與新加坡的主權財富基金員工隊伍中極少有公務員,而是竭力在國際金融市場網羅吸引招聘一流金融人才,絕大部數基金經理包括首席投資官都是外聘的專業人員。
另外,主權基金要想成為國際金融市場的一員,還必須通過立法明確主權基金的商業性、專業性和獨立性,打消被投資國的政治疑慮和阻撓。在投資法中,應明確主體投資應該交由外部基金,進行第三者管理,從而淡化政治色彩,建立多策略、多通道的投資組合,加強基金間的競爭。彌補主權基金自身在資源、人才、內部監控上的不足。
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研究方向
01.國際經濟法
02.國際私法
03.海商法
考試科目
101思想政治理論
201英語一、202俄、203日、253法、254德任選一門
656國際經濟法(含國際私法和海商法)
871法學綜合卷
備註:
法學綜合卷考試內容包括:憲法、行政法、刑法、刑訴、民法、民訴。復試階段進行專業面試,復試比例為150%。